Наследники затягивают оформление наследства
Advokat-rso.ru

Юридический портал

Наследники затягивают оформление наследства

Лишение наследства

Как лишить наследства наследника первой очереди по закону, регламентируют кодифицированные акты РФ. Процедура получения наследства для большинства наследников является событием, способным существенно улучшить материальное положение. Тем не менее, не всегда лицо, наследующее по закону или по завещанию, гарантированно получает желанное обогащение.

Суть процедуры лишения

Лишение наследства является правовым механизмом, позволяющим отказать наследникам в праве получения имущественной массы после смерти наследодателя. Лишение наследства может представлять собой прямую или второстепенную процедуру:

  1. Эксгередация (прямое лишение наследства) – отказ в праве получения имущественной массы прямым наследникам посредством положений завещания.
  2. Второстепенное лишение представляет собой процедуру признания законных наследников недостойными (при достаточных обстоятельствах). Процедура осуществляется в ходе судебной тяжбы (разбирательство инициируется другими наследниками или государственными структурами).

3 способа получить бесплатную консультацию юриста 01

Задать вопрос юристу-консультанту в онлайн чате снизу справа

Заказать обратный звонок (кнопка снизу слева), вам перезвонит юрист через 10 минут

Основания для лишения наследства

Чтобы лишить наследства потенциальных кандидатов в наследники, требуется официально признать их недостойными. Основания для реализации подобной процедуры могут быть следующими:

  1. Признать наследника как недостойного можно, если гражданин совершил умышленные преступные действия в отношении наследодателя.
  2. Гражданин совершал умышленные преступные действия по отношению к другим наследникам с целью получить всю наследственную массу.
  3. Признание наследника как недостойного происходит в случае, если был доказан факт попытки изъять или подделать завещание, любым другим способом препятствовать осуществлению воли, указанной в документе.
  4. В 2019 году довольно веская и распространенная причина лишения наследства – лишение родительских прав.
  5. В качестве основания для лишения наследственных прав может рассматриваться неисполнение наследниками обязанностей по содержанию наследодателя. В последнем случае веским аргументом станет наличие договора между наследником и завещателем. Подобное соглашение регламентирует нормы обеспечения наследодателя необходимым уходом (например, доставка продуктов, лекарственных препаратов, уход и так далее).

Лишение наследства наследников по закону

Чтобы лишить наследства наследников по закону, необходимо подавать исковое заявление в судебную инстанцию. Подобное обращение может рассматриваться как дополнение к уголовному делу (когда совершено преступление или зафиксирован факт попытки).

Внимание! Нужна защита адвоката? Задайте вопрос в форме, перейдите на страницу бесплатных вопросов юристам, переходите, сегодня бесплатно!

После подачи иска заинтересованное лицо обязано собрать весомую доказательную базу. Следует отметить, что факт наличия судебного приговора по делу, обстоятельства которого напрямую связаны с наследством, судиться нет смысла. Судебное решение само по себе признается достаточным основанием для лишения наследства.

Лишить наследства недостойного наследника можно как до принятия наследственной массы, так и после:

  1. Если наследство еще не было принято, заинтересованные лица вправе обратиться в нотариальную контору и предоставить основания для исключения гражданина из числа претендентов (в качестве основания может рассматриваться судебный приговор или решение суда).
  2. Если наследство уже было получено, дело будет обстоять на порядок сложнее. В соответствии с действующими законодательными нормами в 2016 году наследник обязан вернуть все имущество, полученное при наследовании. Также лицо обязуется вернуть выгоду, полученную в результате обладания наследственной массой. Если имущество было продано, обменяно или подарено (совершены действия, в результате которых возврат имущественной массы невозможен), недостойный наследник обязан возместить стоимость имущества на момент открытия наследства.

Лишение наследства по завещанию

Завещатель вправе лишить потенциальных наследников имущественной массы по завещанию, не регламентируя собственное решение какими-либо основаниями.

Документ представляет собой свободу волеизъявления. Завещатель вправе поименно указать всех потенциальных наследников и возможных очередных наследников, а после объявить, что лишает их права на получение наследственной массы (при этом причины и основания для подобного решения не указываются).

Посредством завещания невозможно лишить наследства только лиц, имеющих право на получение обязательной доли наследуемого имущества:

  1. Права на получение обязательной доли закреплены за нетрудоспособными родителями умершего. Исключение – родители были лишены родительских прав. Если решение о лишении родительских прав не было отменено до смерти завещателя, родители наследодателя автоматически исключаются из числа наследников.
  2. Права на наследование закреплены за нетрудоспособным супругом (жену или мужа можно считать обязательными наследниками, если они состояли в официальном браке с наследодателем).
  3. Лица, состоявшие на иждивении завещателя не менее года до его смерти. Этими гражданами могут быть как отдаленные родственники, так и лица, не имеющие родственных связей с наследодателем, но имели единственный источник средств к существованию в лице завещателя.

Лишение наследства наследников обязательной доли

Можно ли лишить наследства обязательных наследников? Круг лиц, претендующих на обязательные доли в наследстве, может унаследовать уменьшенную долю или полностью лишиться наследства по решению суда. Для отмены обязательной доли рассматриваются следующие факторы:

  1. В качестве наследства рассматривается специфическое имущество.
  2. Наследник по завещанию эксплуатировал имущество, пока наследодатель был жив.
  3. Обязательный наследник, напротив, не пользовался имуществом завещателя.

Лишение наследства детей

Лишить имущества наследников первой очереди (детей, супругов и родителей) можно вне зависимости от их количества. Всех детей, рожденных от наследодателя, приравнивают к наследникам первой очереди, и лишить их наследственной массы можно следующим образом:

  1. Сына или дочь можно оставить без наследства, указав в завещании других лиц. Если дети наследодателя трудоспособны, здоровы и совершеннолетние (на момент открытия наследства), они ничего не получат.
  2. Вне зависимости от очереди брака завещатель может лишить детей наследства, составит отказное завещание.
  3. После смерти наследодателя признать сына или дочь недостойными наследниками.
  4. При жизни наследодателя все имущество было переписано на детей от нового брака (в данном случае детям от первого брака не достанется ничего).

Нельзя лишить наследства детей, не достигших совершеннолетия. Даже в случае, если будет составлено отказное завещание или имущество будет завещано третьим лицам, несовершеннолетним детям будет выделена доля в размере ½ от законной массы. Признать детей недостойными наследниками практически нереально (в силу их возраста).

Единственная возможность лишить детей наследственной массы – оформить на все имущество дарственную на постороннее лицо или продать все, успев потратить вырученные средства.

Следует отметить, что потомки наследника по закону лишенного наследодателем наследства не имеют права воспользоваться механизмом наследования по праву представления. Данная норма регламентирована ст.1146 Гражданского кодекса РФ.

Автор статьи: Петр Романовский, юрист Работает в юридической сфере 16 лет, специализация – разрешение жилищных споров, семейные дела, наследство, земельные споры, уголовные дела.

Что делать если наследники не вступают в наследство и не отказываются от него

Согласие преемника на приобретение завещанного ему имущества в полном объеме означает его принятие по доброй воле. Но что делать, если наследники не вступают в наследство и не отказываются от него? В статье вы получите подробный ответ на этот вопрос.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону
+7 (499) 450-39-61
8 (800) 302-33-28

Это быстро и бесплатно !

Значение наследства

Наследство — это имущество, которое человек пожелал передать другому лицу или лицам после своей смерти. Таким предметом может быть средство передвижения, недвижимая собственность, денежные средства, предметы интерьера и даже бизнес.

Также владением, помимо прав, выступают имущественные обязанности, такие как:

  • право на получение прибыли от коммерческой деятельности;
  • обязанность по исполнению платежей по кредиту.

При этом к наследству не относятся те права и обязанности, что неразрывны с личностью умершего, например:

  • право на алименты;
  • компенсация морального вреда;
  • иные невещественные блага и неимущественные права.

Различают наследное богатство по видам:

  • то, которое описано в завещании;
  • то, что может быть присуждено по закону.

По закону имущество проходит через каждую очередь преемников, которая содержит в себе восемь ступеней, до того момента, пока кто-то не примет согласие о наследовании.

Первая очередь отдается на право наследования детям, супругу, родителям. Следующая очередь подразумевает наследование братьями, сестрами как полнородными, так и неполнородными, а также бабушками и дедушками со стороны обоих родителей. Третья очередь — это тети и дяди наследодателя, а четвертая и до предпоследней — все дальние родственники (те, кто перечислен в ст. 1145 ГК РФ). Последняя, или восьмая, очередь представляет собой государство.

Таким образом, проходит вся цепочка преемников. Ответственный за наследство нотариус старается найти и оповестить каждую очередь. Если не находится ни один из родственников наследодателя, то государство получает все его имущество.

Если наследодатель оставил завещание, оно имеет первостепенное значение. Например, если наследодатель преследует цель наделить благами свою племянницу вперёд дочери, тогда завещание просто необходимо.

Важно! Оформленное на бумаге завещание требует нотариального удостоверения. Если же нет возможности составить документ у юриста, его можно оформить в присутствии двух свидетелей.

Полностью распоряжаться своим имуществом могут дееспособные граждане. Когда дееспособность выражена частично, тогда признавать новую собственность разрешено с согласия доверенных лиц, а в случае неимения дееспособности (малолетние дети, неработоспособные лица) имеют право на заключение подобного рода сделки их представители, опекуны, усыновители.

Раздел наследства

Непризнание наследства одним из наследников

Прежде чем распоряжаться наследством, надо написать заявление на его причисление. Принятым оно считается со дня открытия такового наследства и не зависящим от государственной регистрации, если унаследовано имущество, требующее регистрации прав.

Также можно фактически овладеть наследством, другими словами — управлять имуществом, сохранять его, содержать и, может быть, даже уплатить долги за новопреставленного. В некоторых ситуациях этого будет достаточно для получения свидетельства, а в остальных может не хватить доказательств в суде для подтверждения права наследования.

Важно! Согласно ст. 1152 ГК РФ, вступить в наследство имеет право один или несколько человек. Однако это не указывает на то, что оно также принимается всеми остальными наследниками.

Порой наследство обрушивается «как снег на голову», поэтому возникает сомнение в его признании. Бывает, что преемники выразили свое согласие, но затягивают процесс. Отсюда возникает вопрос: что делать, если один из наследников не вступает в наследство?

Читать еще:  Регистрация недвижимости и вступление в наследство

Законом допустимы два варианта исхода события — это признание наследства или его отрицание. Отступиться можно, если срок со дня смерти почившего не превышает шесть месяцев (п. 2 ст. 1157 ГК РФ). Ровно столько же отпущено для принятия наследства. Уточним, что для преемников, чье право обнаруживается после отрицания предыдущим человеком вещей покойного, устанавливается срок в три месяца со времени окончания полугода после смерти наследодателя.

Если отведенный срок истекает, то только суд вправе признать наследником или принять отказ.

Однако существуют уважительные причины так называемого бездействия. Это:

  • тяжелая болезнь;
  • длительная командировка;
  • нотариус не исполнил дело;
  • другие уважительные причины.

При разделе наследства между родственниками зачастую бывают споры и разногласия по-поводу воли покойного. Тем не менее, имеет место еще и обязательная доля имущества покойного. Она означает, что некоторым лицам положена доля завещанного имущества, даже если в документе нет упоминания о последних.

Обязательная часть наследства причитается:

  • родным или приемным несовершеннолетним и нетрудоспособным детям покойного;
  • потерявшим способность к труду родителям, усыновителям или супругам;
  • иждивенцам, если им оказывалась помощь самое малое — год до дня смерти наследодателя.

Важно! Оформлять письменный отступ от наследства обязательно. Но перед тем как это сделать, узнайте у нотариуса, нет ли других объектов наследства.

Бывает так, что юрист не в курсе всего объема материальных ценностей клиента. В таких случаях стоит обратиться в нотариальную палату за полными сведениями. С 2014 года действует Единая база нотариата, в которой собираются все заверенные завещания покойных.

Также есть вероятность столкнуться с нечестным нотариусом, который находится в сговоре с одним из преемников. Тогда при отказе другого наследника от него могут скрыть информацию о полном объеме ценностей усопшего.

Нередко бывает, когда есть два наследника, но в наследство вступает только один. Что в таком случае будет со вторым? Тогда дозволяется отказ безусловный, то есть абсолютное отрицание причитающегося наследия, или отказ на благо других преемников.

Последний вариант возможен, когда один из двух преемников напишет заявление в интересах другого и получится, что только один получит весь капитал. Так обычно бывает, когда, например, за больным родителем до его кончины ухаживал один из всех детей, и те, кто не помогали, пишут апелляцию в пользу первого.

При этом не нужно брать согласие на отклонение у супруга или у того человека, на чье имя будет написано заявление, платить налог, получать какие-либо документы по такому поводу. Достаточно прийти с паспортом в нотариальную контору и изъявить свое желание. Сделать это могут и представители отринувшего по специальной доверенности.

Отречение от владения нужно в первую очередь для того, чтобы другие родственники, которые перечислены в завещании или определены по закону, смогли спокойно принимать решения о распоряжении или непринятии такового. Бывает и такое, что наследство отвергают, потому что не хотят уплачивать госпошлину, так как она выливается в крупную сумму.

Справка. Отвергнуть и присвоить состояние можно только в полном объеме. Нельзя рассчитывать только на его часть. Вместе с тем, следуя требованию п. 3 ст. 1158 ГК РФ, отказаться от квоты благосостояния может человек, который призывается нотариусом по закону и по завещанию. Иными словами, отказаться от оснований можно частично, а также в полном объеме.

Отречение запрещается при условии, когда:

  • пишется отступ в пользу недостойных наследников (родителей, лишенных прав, бывших супругов);
  • отступаются от обязательной части наследства;
  • избавляются в пользу постороннего человека, если он не указан в завещании;
  • отказ при каком-либо условии или с оговоркой;
  • не согласившемуся наследнику назначен наследник.

Отказ безоговорочный и не допускает изменения решения предполагаемого преемника. Это правило отличается от обогащения наследством.

Наследники не вступают в наследство и не отказываются

А что, если один из наследников и не вступил в наследство, и не написал отказ?

Несовершение каких-либо действий к принятию наследуемого имущества будет означать его неприятие. Следовательно, право получают следующие по завещанию лица.

После полугода попытаться побороться за права можно в суде, но только имея уважительную причину.

Справка. Даже неосведомленность о смерти родственника не станет гуманным поводом для одобрения благосостояния, когда наследник по закону должен был оказывать заботу о наследодателе.

При этом есть возможность обойтись без суда и получить собственность. Для этого потребуется согласие остальных наследников, заверенное нотариусом. Если уже оформлена регистрация имущества в компетентных госорганах, тогда на основании уже нового свидетельства о правах наследства делают запись об изменении данных в государственном реестре.

Если наследник не принял наследство и не отказался от него на основании закона, то полагающаяся ему доля достанется иным продолжателям рода. Так, например, после смерти наследодателя, у которого осталось двое детей и супруг, даже при молчаливом отвержении одного ребенка имущество будет распределяться в равной степени между одним из детей и мужем (женой).

Случается так, что наследники присутствуют в завещании с указанием конкретных вещей и по закону. При невступлении в права собственности лица, которому полагается наследство по закону, его часть разделяется между другими преемниками, а лицо, указанное в завещании, не может претендовать на владение.

Если преемник по завещанию не принял ценности, то кто их получит? Право переходит к другим заинтересованным лицам, указанным в завещании или признанным законом.

Заключение

Принятие наследства или его отмена — это ответственность преемников. Бездействие в отношении предполагаемого имущества несет юридические последствия. Если наследник заявил о себе, но в наследство не вступил, при этом время было упущено, можно попытаться оспорить в суде право приобретения наследства. Квалифицированный юрист поможет разобраться в нюансах процесса наследования.

Не нашли ответа на свой вопрос?
Узнайте, как решить именно Вашу проблему – позвоните прямо сейчас:

+7 (499) 450-39-61
8 (800) 302-33-28

Это быстро и бесплатно !

Как вступить в наследство

1. Кто может претендовать на наследство?

Вы можете претендовать на наследство, если:

  • вы упомянуты в завещании как наследник;
  • вы наследник по наследственному договору;
  • завещания или наследственного договора не существует, но вы родственник умершего;
  • вы не упомянуты в завещании (или завещания не существует), не являетесь стороной наследственного договора, но имеете право на обязательную долю наследственного имущества;
  • вы упомянуты в уставе наследственного фонда.

В первом случае принятие наследства происходит по завещанию. Во втором — по наследственному договору, в остальных — по закону (в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации). Наследственный договор имеет приоритет перед завещанием, завещание — перед наследованием по закону. Во всех ситуациях срок для принятия наследства, в течение которого вы должны обратиться к нотариусу с заявлением, — полгода с момента открытия наследства .

Если вам неизвестно, оставил ли ваш умерший родственник завещание или наследственный договор, подавайте заявление нотариусу о принятии наследства по закону. После открытия наследственного дела нотариус проверит с помощью единой информационной системы нотариата, оставил ли умерший завещание или наследственный договор.

Перед визитом к нотариусу вы можете проверить, открыто ли наследственное дело и у кого оно находится. Воспользуйтесь сервисом на сайте Федеральной нотариальной палаты: введите в форму ФИО наследодателя и — если известны — дату рождения и смерти.

Если в реестре открытых наследственных дел есть эта информация, вы увидите ФИО нотариуса и адрес его нотариальной конторы.

Если наследников нет, или никто из них не вступил в наследство, или все отказались от него, то имущество, входящее в наследство, признается выморочным и переходит в государственную или городскую собственность.

2. Какие родственники могут претендовать на наследство по закону?

В случае наследования по закону (если умерший не оставил завещания или наследственного договора), имущество в равных долях распределяется между наследниками первой очереди. Если наследников первой очереди нет или они не заявили о своих правах на наследство (или написали отказ от него), наследует вторая очередь и так далее. Всего существует восемь очередей наследников:

  • наследники первой очереди — дети, супруг и родители наследодателя;
  • наследники второй очереди — полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери, дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя);
  • наследники третьей очереди — полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя;
  • наследники четвертой очереди — прадедушки и прабабушки наследодателя;
  • наследники пятой очереди — дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);
  • наследники шестой очереди — дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети);
  • наследники седьмой очереди — пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя;
  • наследники восьмой очереди — те, кто не входят в круг наследников предыдущих семи очередей, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним. При наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. При отсутствии других наследников, а также в случаях, если никто из наследников предшествующих очередей не имеет права наследовать (либо никто из них не принял наследства или все отказались от него), такие нетрудоспособные иждивенцы наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.

3. Кто может претендовать на обязательную долю в наследстве?

Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле. Это значит, что если вы имеете право на обязательную долю наследственного имущества, то вы наследуете свою долю независимо от содержания завещания или наследственного договора. На обязательную долю в наследстве имеют право:

  • несовершеннолетние или нетрудоспособные дети умершего;
  • нетрудоспособные супруг и родители умершего;
  • нетрудоспособные иждивенцы умершего.
Читать еще:  Как поделить наследство с мачехой в данном случае?

Такие наследники имеют право на получение наследственного имущества в размере не менее половины доли, которая причиталась бы им при наследовании по закону, даже в том случае, если они указаны в завещании, но им завещано меньше половины причитающейся по закону доли.

Обязательную долю выделяют из завещанного имущества только в том случае, если завещано все наследственное имущество или его незавещанной части не хватит для осуществления права на обязательную долю. При этом законодательством предусмотрена возможность уменьшения обязательной доли, но не увеличения. В Это возможно в ситуации, когда получение обязательной доли не даст возможности передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (например, орудия труда, творческая мастерская и так далее).

“>ряде случаев наследники вправе требовать в судебном порядке уменьшить обязательную долю или отказать в ее присуждении.

Если наследник претендует на имущество из наследственного фонда, обязательную долю он не получит. Наследник может отказаться от прав (пункт 5 статьи 1124 Гражданского Кодекса РФ) на имущество наследственного фонда в пользу обязательной доли.

4. Что такое «наследование по завещанию»?

С помощью завещания можно на случай смерти распорядиться имуществом следующим образом:

  • завещать имущество (в том числе то, которое планируется приобрести в будущем) любым лицам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону;
  • любым образом определить доли наследников в наследстве;
  • лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону без объяснения причин;
  • указать в завещании другого наследника (подназначить наследника) на случай, если первый назначенный им наследник или наследник по закону умрет или по каким-то причинам не примет наследство;
  • возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера;
  • возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону обязанность совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, в том числе действие по погребению наследодателя в соответствии с его волей;
  • возложить на одного или нескольких наследников обязанность содержать принадлежащих завещателю домашних животных и осуществлять уход за ними;
  • назначить душеприказчика (исполнителя завещания) независимо от того, является ли такое лицо наследником; исполнителями могут быть выразившие согласие физические и юридические лица;
  • включить в завещание иные распоряжения.

Завещание может быть составлено единолично или же совместно с супругом . Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве. Завещание является тайной и разглашается только после открытия наследства. При этом завещатель в любой момент может отменить или изменить свою волю до наступления смерти и не обязан сообщать об этом кому-то.

Завещание должно быть составлено в письменной форме в личном присутствии дееспособного на тот момент завещателя и удостоверено нотариусом. Удостоверение завещания другими лицами допускается в исключительных случаях . Кроме того, завещатель может сделать закрытое завещание , о содержании которого никому не будет известно до его смерти.

Если вы находитесь в чрезвычайных обстоятельствах , угрожающих вашей жизни, вы вправе составить и подписать завещание в простой письменной форме в присутствии двух свидетелей. После того, как чрезвычайные обстоятельства прошли и завещатель остался жив, такое завещание теряет силу через месяц после прекращения таких обстоятельств, если завещатель не привел его в установленную законом форму.

Наследственный договор имеет приоритет над завещанием.

Кто жил в доме, тот и прав

Наследственные споры считаются одними из самых сложных и дорогих. А если к этому прибавить еще и то, что часть таких тяжб длится в судах годами, то станет понятно, почему разъяснения по наследственному праву всегда привлекают повышенное внимание. По негласной статистике, в судах опротестовывается каждое пятое завещание. А если завещания нет, то споры вызывает каждое третье оставленное наследство.

Вот и в нашем случае после смерти гражданина, не оставившего завещания, наследством оказалась хорошая трехкомнатная квартира. На нее оказалось три претендента. Выражаясь юридически, наследниками первой очереди, которые имели право на жилье, стали трое – взрослая дочь от предыдущего брака, несовершеннолетний сын от нового брака и отец умершего.

Взрослая дочь оперативно обратилась к нотариусу с заявлением о принятии наследства. При этом она объяснила, что кроме нее других наследников попросту нет. Отец умершего за наследством не обращался вообще, как и несовершеннолетний сын наследодателя. В итоге дочь получила от нотариуса свидетельство о праве собственности на всю квартиру и зарегистрировала в Росреестре свое право собственности на это жилье.

Спустя время в районный суд пришла мать мальчика и как его законный представитель, пока он еще несовершеннолетний, попросила признать ребенка принявшим наследство, признать его право собственности и признать недействительным выданное лишь на дочь умершего свидетельство о собственности. Районный суд с этими требованиями согласился.

Суд первой инстанции сказал, что на день открытия наследства мальчик в силу своего возраста не мог понимать важность установленных законом требований – своевременно принять наследство. А то, что его мать вовремя не спохватилась, не должно сказываться на интересах ребенка как наследника. Суд не учел доводы взрослой дочери, что мальчик пропустил срок исковой давности.

По мнению суда, нарушенное право ребенка нельзя связывать с лишением его спорного имущества.Недовольная наследница пошла в городской суд и там нашла полное понимание. Апелляция отменила прежнее решение и приняла новое – матери юного наследника отказать во всех просьбах. По мнению горсуда, истцом не представлено доказательств, что он фактически принял наследство отца после его смерти. Плюс пропуск сроков исковой давности. А это (199 статья Гражданского кодекса) считается основанием для отказа в иске.

Верховный суд по жалобе матери ребенка дело перечитал и сказал, что апелляция была не права и “существенно нарушила нормы материального права”.

Вот аргументы Верховного суда.

Для приобретения наследства, гласит Гражданский кодекс, его надо принять. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со времени открытия наследства. По этому поводу есть разъяснения пленума Верховного суда (N9 от 29 мая 2012 года). Этот пленум рассматривал судебную практику дел о наследовании. Там сказано следующее: наследник, принявший наследство, независимо от времени и способа принятия, считается собственником этого имущества со дня открытия наследства вне зависимости от факта госрегистрации прав на имущество и ее момента.

Это означает, что закон связывает момент возникновения у наследника права собственности на оставленное имущество с моментом открытия наследства. Гражданский кодекс говорит, что наследник принял наследство, когда он фактически вступил во владение им или когда он подал нотариусу заявление о принятии наследства. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со времени открытия наследства.

Если не доказано иное, признается, что наследник принял наследство, если он совершил действия, показывающие, что он вступил в управление наследственным имуществом. В материалах пленума Верховного суда, который рассматривал практику по делам о наследстве, перечислены действия, которые говорят, что наследник имущество принял – это поддержание имущества в надлежащем состоянии, отношение к этому имуществу как к своему собственному или проживание в нем на момент открытия наследства. Важно: быть прописанным в доставшейся ему недвижимости наследнику не обязательно.

Факт проживания вместе с наследодателем может подтвердить справка о совместном проживании, выписка из домовой книги, да и просто лицевой счет.

В нашем случае на момент открытия наследства наследник был несовершеннолетним и жил вместе с наследодателем. Его законным представителем была мать мальчика, которая фактически приняла наследство, вступив во владение и пользование жильем. Она же содержала квартиру и от наследства сына в законном порядке не отказывалась.

Апелляция же в своем решении заявила о “недоказанности принятия наследства путем фактического вступления в права” На что Верховный суд возразил – горсуд в нарушение закона доказательств этого утверждения не привел. По мнению Верховного суда, ребенок принял наследство и стал собственником спорного имущества с момента открытия наследства. А получение несовершеннолетним свидетельства о праве на наследство является его правом, а не обязанностью – так сказано в постановлении пленума по делам о наследстве.

Мальчик как собственник доли в квартире там жил, его мать оплачивала расходы на ее содержание. Наследница, оформившая квартиру на себя, настаивала на том, что срок исковой давности несовершеннолетним наследником пропущен.

На это Верховный суд возразил – по Гражданскому кодексу (статьи 196 и 200) общий срок исковой давности – три года со дня, когда человек узнал или должен был узнать о нарушении своего права. Но исковая давность не распространяется на требования, перечисленные в статье 208 Гражданского кодекса, где речь идет о нарушении прав. Пленум Верховного суда по делам о наследстве сказал, что срок давности не распространяется на иски, в которых оспаривается зарегистрированное право. Тут срок начинается с момента, когда гражданин узнал (или должен был узнать) о записи в ЕГРП. При этом Верховный суд подчеркнул – сама запись в ЕГРП о праве или об обременении прав не означает, что с этого момента человек узнал о нарушении его прав.

В статье 208 Гражданского кодекса сказано, что если нарушение прав гражданина путем внесения недостоверной записи в ЕГРП не связано с лишением его владения имуществом, а только оспаривается зарегистрированное право, то сроков давности нет.

Верховный суд сказал, что если человек считает себя собственником и владеет имуществом, а оно зарегистрировано на другого, то он вправе пойти в суд с иском о признании за ним прав собственности. И такой иск надо удовлетворить, если гражданин докажет, что у него подобные права есть.

Читать еще:  Исковое заявление о признании факта вступления в наследство

В нашем случае мальчик фактически принял наследство, потому как в этой квартире жил. Поэтому суд должен был рассматривать иск его матери как требование об устранении нарушений прав ребенка. А на такие права исковая давность не распространяется.

Поэтому райсуд был прав, а апелляция должна свой вердикт пересмотреть.

Наследование в России

Законодательство РФ предусматривает, что любой гражданин России или иного государства, а также человек без гражданства могут распорядиться имуществом на случай собственной смерти, руководствуясь правовыми нормами нашей страны.

  • Под наследованием подразумевают переход собственности и связанных с ней прав от умершего наследодателя к его преемникам.
  • Правовые положения, регулирующие наследственные взаимоотношения, изложены в разделе V части 3 ГК (Гражданского кодекса) РФ и других документах.
  • Существует два основания для наследования в России — нормы закона и завещание наследодателя.

В состав наследства входит не только имущество и права, с ним связанные, но и обязанности. Наследование происходит согласно принципу универсального правопреемства (одномоментно и в качестве единого, неразрывно связанного комплекса).

Время открытия наследства

Временем открытия наследства является день смерти наследодателя или дата, когда он был признан умершим по судебному решению (ст. 1114 ГК РФ). Документом, подтверждающим факт кончины, а одновременно и возникновение возможности перехода собственности от одного владельца к другим, выступает свидетельство о смерти.

Определение даты открытия наследства важно для преемников потому, что с этого дня доля каждого из них будет считаться принадлежащей новому владельцу. При этом появляются соответствующие обязанности (оплачивать налоги, коммунальные услуги).

Право собственности также возникает с этого момента, кроме владения недвижимостью. Последняя переходит во владение нового хозяина с даты регистрации в установленных органах — Росреестре, ЕГРЮЛ (Единый госреестр юридических лиц).

Место открытия наследства

Местом открытия наследства считается последний адрес постоянного проживания наследодателя (ст. 1115 ГК). Нотариус потребует от наследников выписку из ЖЭКа или домовой книги, подтверждающую факт проживания.

Установить место открытия наследство важно для того, чтобы определить, к какому нотариусу (по территориальному признаку) или в какой суд следует обращаться.

Если место жительства наследодателя не выяснено или он жил за пределами страны, наследственное дело можно открыть по местоположению наследуемого имущества.

В случае, когда в состав наследства входит несколько объектов, территориально отдаленных, местом открытия наследства будет считаться точка расположения наиболее ценной части (недвижимости).

Недвижимое имущество россиян, расположенное за границей, наследуется по законам страны его локализации.

Срок принятия наследства

Наследники могут принять унаследованное имущество любым способом в течение 6 месяцев со дня открытия наследства (ст. 1154 ГК). Срок устанавливается для того, чтобы информацию о смерти наследодателя успели получить и потом обратиться к нотариусу все потенциальные наследники.

Если кто-то либо из преемников получает право наследовать в результате отстранения или отказа других правопреемников, срок принятия наследства может быть удлинен до 9 месяцев.

Свидетельство о праве на наследство выписывается после истечения срока принятия имущества. В некоторых случаях документ выдается не через полгода, а позже (например, если среди потенциальных наследников есть не родившийся ребенок).

Способы принятия наследства

Закон признает два способа принятия наследства — фактический и юридический (ст. 1153 ГК РФ). Они равнозначны, но для оформления права собственности на имущество важен исключительно второй.

  • Фактическое принятие — вступление во владение или управление унаследованной собственностью. Оно подразумевает выполнение действий, направленных на поддержку, развитие, содержание или охрану полученного имущества.
  • Юридическое принятие — обращение к нотариусу с заявлением о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве наследования.

Оформление права собственности на недвижимость возможно только после получения у нотариуса свидетельства о праве на наследство.

Недостойные наследники

Некоторые из наследников по решению суда могут утратить возможность получить свою долю в унаследованном имуществе (ст. 1117 ГК). Это произойдет, если они будут уличены в злом умысле или преступных действиях по отношению к наследодателю либо остальным преемникам.

Недостойным может быть признан наследник, совершивший фактическое действие умышленного характера, направленное на искажение воли наследодателя, угрожающее его жизни или здоровью, совершенное с целью введение в заблуждение его и других преемников.

Теряет право наследовать — родитель, лишенный родительских прав, а также родственник первой очереди наследования, уклонявшийся от выплаты назначенных алиментов.

Положения о недостойных наследниках распространяется на получателе обязательной доли.

Отказ от наследства

Любой преемник обладает правом отказаться от своей доли в пользу кого-либо из других наследников по закону/завещанию или без указания оного (ст. 1157 ГК). Он может сделать это в установленный полугодичный срок даже после того, как уже написал у нотариуса заявление о принятии наследства.

Невозможен отказ от выморочного имущества и от обязательной доли, а также частичный отказ, когда наследник желает принять только часть имущества (ст. 1158 ГК).

Невозможен отказ в пользу другого правопреемника, если желающему отказаться подназначен наследник (п. 1 ст. 1158 ГК).

Наследственная трансмиссия

Трансмиссией называют право перехода доли наследника, умершего после открытия наследства и не успевшего принять положенное ему имущество, к его собственным преемникам (ст. 1156 ГК). То есть происходит наследование «заместителями» правопреемника.

Если умерший наследник призывался на законных основаниях, трансмиссия возникает в отношении его преемников по закону. Если он наследовал по завещанию, то аналогично — в качестве «заместителей» будут призваны правопреемники, указанные в его собственном волеизъявительном документе.

Доля, причитавшаяся умершему наследнику, делится поровну или (по договоренности) в другой пропорции между его преемниками.

Согласно ст. 1114 ГК РФ, если наследник умер в течение одного календарного дня (до 24:00) с наследодателем, его право не передается по трансмиссии. К наследству призываются правопреемники каждого из умерших лиц.

По трансмиссии не передается обязательная доля.

Раздел наследства

Есть два способа раздела наследства: по соглашению и по судебному иску. Первый требует взаимного согласия всех наследников и удостоверения согласительного документа в нотариальной конторе. Раздел в судебном порядке осуществляется по иску стороны, интересы которой ущемлены, в случае невозможности полюбовно договориться.

Письменная договоренность между преемниками может быть признана недействительной, если она нарушает права обязательных наследников.

Раздел неделимой вещи допустим, если выделяются не физические, а условные доли в общей собственности.

Неразделяемая физически вещь, в том числе недвижимость, в результате раздела могут достаться одному наследнику с выплатой компенсации остальным (ст. 1168, 1170 ГК РФ). Преимущественным правом на неделимое имущество обладают его совладельцы; лица, постоянно пользовавшиеся собственностью или проживавшие на жилплощади.

Первоочередным правом на предметы домашнего обихода и обстановки обладают наследники, проживавшие под одной крышей с наследодателем до момента его смерти (ст. 1169 ГК).

Охрана и доверительное управление наследством

До момента, когда наследники вступят в права на доставшееся им имущество, оно не должно претерпеть убытки, подвергнуться незаконному использованию или хищению. Для защиты интересов преемников душеприказчик или нотариус могут провести меры по охране наследства или назначить доверительного управляющего (ст. 1171-1173 ГК РФ).

  • К охранным мероприятиям относятся нотариальные запросы в банки и органы управления для выявления состава имущества; опись объектов собственности и хранимых вещей; заказ экспертной оценки наследства. Помимо этих мер, нотариус принимает деньги на депозит и выполняет много других задач.
  • Душеприказчик или нотариальный служащий с целью не допустить убытки, вправе назначить доверительного управляющего имуществом. Последний необходим, если в состав наследства входят акции, доля в ООО, предприятие и иные объекты, требующие управления (ст. 1173 ГК).
  • За проведение мер по охране наследства и его управлению исполнителям положено вознаграждение (п. 1 ст. 1174 ГК, ст. 67«Основ законодательства РФ о нотариате» в ред. от 29.12.2014 г.).

Общий порядок оформления наследства

В обычном порядке все наследники должны обратиться к одному и тому же нотариусу по месту открывшегося наследства с личными заявлениями о принятии наследуемого имущества, либо же о выдаче свидетельства о праве на наследство. Служащему предоставляется определенный пакет документов.

В регионе, где введена система «Наследство без границ», можно приходить к любому местному нотариусу.

Перед походом в нотариальную контору обязательно собрать такие бумаги: удостоверение личности, свидетельство о смерти наследодателя, выписка из домовой книги о его последнем месте жительства, квитанция об уплаченной госпошлине, завещание (если было совершено) и документы, подтверждающие родственные связи (при наследовании по закону). Желательно иметь правоустанавливающие документы на наследуемую недвижимость.

Если наследники пожелали получить свидетельство о наследственных правах, после окончания 6-месячного срока с момента открытия наследства служащий выдаст документ на руки.

Если в наследственную массу включена недвижимость, доля в ООО и другая специфическая собственность, с полученным свидетельством наследники должны обратиться в государственный регистрирующий орган.

Госпошлина на наследство

Государственная пошлина — денежная сумма, которая оплачивается физическими или юридическими лицами за оказанные госорганом услуги. Госпошлина взимается с наследников при обращении к нотариусу, в районный и другой суд, в орган регистрации прав.

На основании п. 22 ст. 333.24 НК (Налогового кодекса) РФ, за совершение нотариальных действий детям, родителям, супругу и полнородным братьям/сестрам наследодателя придется заплатить 0,3% от стоимости имущества (однако не более 100 тыс. руб.). Остальным родственникам нотариальные услуги обойдутся в 0,6% (но не более 1 млн. руб.).

Отдельно облагается пошлиной принятие мер по охране наследства. Они обойдутся в 600 руб. согласно п. 23 ст. 333.24 НК.

Существуют льготы по госпошлине. Ее не взимают при наследовании банковских вкладов, она не взимается с несовершеннолетних преемников, а инвалиды платят 50%. Если наследник проживал вместе с наследодателем, за наследование этого жилого помещения он освобождается от пошлины (п. 5 ст. 333.38 НК).

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector